закон,
определяющий сами устои общества. Нельзя рассматривать ее на том же уровне,
как и другие законы, которые направлены на дополнение или уточнение права
судебной практики и формулируют некоторые частные нормы. Конституция США,
господствующая над корпусом общего права,-- это закон романского типа,
который не преследует непосредственной цели рассмотрения споров, а
устанавливает нормы общего характера об организации и поведении
администрации. "Нам не следует забывать,-- говорит Маршалл,-- что мы толкуем
Конституцию... Конституцию, которая будет существовать века и которая
должна, следовательно, быть приспособлена для различных форм человеческой
деятельности".
Конституция США всегда толковалась в принципе с большой гибкостью.
Здесь судьи Верховного суда США своими методами толкования опередили на 100
лет "телеологические" методы толкования, введенные во Франции Жоссераном.
Как говорил без обиняков судья Хьюз, "Конституция -- это то, что скажут о
ней судьи". Все развитие права США, различие между федеральным правом и
правом отдельных штатов были толкованием Верховного суда подогнаны под
определенные формулы Конституции США. По этому вопросу надо специально
упомянуть ст. 1 (раздел 8) Конституции, позволяющей конгрессу устанавливать
налоги для общего блага США и регулировать торговлю с иностранными
государствами и между штатами. Следует упомянуть также V поправку,
устанавливающую, что никто не должен лишаться жизни, свободы или имущества
без законного судебного разбирательства, и формулу, которую содержит XIV
поправка, касающаяся ограничения прав штатов. Та же XIV поправка запрещает
штатам отказывать кому-либо из граждан, подчиненным их власти, в равной для
всех защите закона; XV поправка провозглашает, что ни США, ни штаты не могут
лишать прав или ограничивать в правах граждан в связи с расой, цветом кожи
или их прежним нахождением в рабстве. Статья 1 (раздел 10) Конституции
запрещает штатам принимать законы, нарушающие обязательства по договорам.
Указанным формулам федеральной Конституции было дано очень гибкое
толкование. Без учета этого толкования путем лишь одного ознакомления с
текстом закона нельзя сказать, соответствует он или нет Конституции США и,
следовательно, каково разграничение компетенции между федеральным правом и
правом США.
Пример Конституции США очень интересен, так как он показывает, что
передовые теории, существующие в отношении толкования закона в странах
романо-германской правовой системы, могут при случае быть приняты и в
странах общего права. В США не колеблясь отбросили, в том что касается
федеральной Конституции, классические аксиомы, согласно которым в законе
следует видеть лишь поправки и дополнения к общему праву и устанавливающие
принципы ограничительного толкования законодательных текстов.
410. Торговая оговорка. Можно привести несколько примеров,
показывающих, как интерпретируется Конституция США. Толкование торговой
оговорки свидетельствует прежде всего о том, как модифицировались отношения
между федеральным правом и правом штатов.
Статья 1 (раздел 8) Конституции представляет конгрессу право
"регулировать торговлю с иностранными государствами, между отдельными
штатами и индейскими
племенами".
В эпоху составления Конституции существовала в основном местная
торговля. В настоящее же время получила широкое развитие торговля между
штатами и также международная торговля; торговля игнорирует границы между
штатами, что и создало потребность регламентировать ее единообразно.
Торговая оговорка благодаря толкованию получила двойственное развитие.
Прежде всего был установлен принцип, прямо из нее не вытекающий, что закон
штата является неконституционным и не должен применяться, если тем или иным
образом он вносит осложнения в международную торговлю или торговлю между
штатами. Позднее было дано весьма расширительное толкование понятия торговли
между штатами, включившее в понятие торговли и промышленность и признающее
конституционность федеральных законов, направленных на улучшение условий
труда для работающих или на организацию национальной экономики. Таким
образом, за конгрессом и другими федеральными органами признаны широкие
полномочия в области экономики, а также в сфере социального
законодательства; в сущности говоря, нет такого предприятия, которое с точки
зрения нынешней судебной практики не рассматривалось бы как заинтересованное
в торговле между штатами.
Несмотря на достигнутый прогресс, в США не удалось установить по
данному вопросу единообразной регламентации. Многие вопросы, представляющие
интерес для торговли и которые следовало бы разрешить в общефедеральном
масштабе, продолжают регулироваться правом отдельных штатов. Торговые
договоры (купля-продажа, представительство, перевозка, страхование),
операции с ценными бумагами регулируются в настоящее время почти
исключительно судебной практикой каждого штата; Единообразный торговый
кодекс, выработанный недавно, является как бы просто типовым законом,
предлагаемым законодателям отдельных штатов.
411. Законное судебное разбирательство. Это еще одна формула,
позволяющая осуществлять контроль за законодательством и судебной практикой
федерации и штатов, основанная на V и XIV поправках к Конституции. Согласно
этим поправкам, никто не может быть лишен жизни, свободы или имущества "без
законного судебного разбирательства". Эта формула, по всей вероятности, по
мысли ее составителей, не имела какого-либо особого значения; она просто
означала, что лишение свободы или экспроприация должны быть оформлены
юридически. Верховный суд США, однако, использовал эту формулу для
осуществления надзора за федеральным законодательством и законодательством
штатов; он требовал, чтобы законы, посягающие на свободу или собственность
граждан, были разумными. Результатом широкого толкования Верховным судом
формулы "законное судебное разбирательство" явилось существенное ограничение
автономии штатов.
Приведем примеры. В 1963 году Верховный суд США в решении по делу
Гидеон против Вэйнрайта пришел к выводу, что закон штата Флорида, не
предусмотрев возможности бесплатного участия адвоката на стороне неимущего
обвиняемого, которому грозило пятилетнее тюремное заключение, нарушил тем
самым принцип "законного судебного разбирательства". В другом решении, по
делу Рой против Уэйд (1973 год), Верховный суд признал неконституционной
норму закона одного из штатов, которая предусматривала уголовное наказание
женщины за аборт. По мнению суда, V и XIV поправки к Конституции включают
право каждого по своему усмотрению вести свою личную жизнь, в том числе и
право женщины на прерывание беременности.
Эти два примера показывают, почему в США говорят о "правлении судей".
Тем не менее приведенные решения надо сопоставить с обстоятельствами дела,
что и покажет реальную сферу, охваченную ими. Напомним, что в первом деле
речь шла не о том, что всякий обвиняемый имеет право на бесплатную защиту, а
о конкретном обвиняемом, которому грозили пять лет тюрьмы. Точно так же и
конкретные обстоятельства второго дела не дают оснований полагать, что не
может быть ситуаций, при которых аборт не окажется под запретом.
412. Равная для всех защита закона. Перед нами еще одна, третья,
формула, содержащаяся в XIV поправке к Конституции США и также открывающая
Верховному суду самые разнообразные возможности для использования, что и
подтверждает история.
Если обратиться, например, к расовой проблеме, то Верховный суд начинал
с провозглашения принципа "разделенные, но равные". Требование Конституции
считалось реализованным, поскольку в сфере образования, на транспорте и т.
д. белые и черные имели один и тот же статус, но с тем, что учились они в
разных школах, пользовались разными автобусами и больницами. Сегодня от
этого сегрегационного принципа отказались. Равенство перед законом в его
теперешнем понимании требует, чтобы закон был "слеп к цвету", чтобы в нем не
содержалось никаких различий, связанных с расой или цветом кожи, подобно
тому как не должны иметь места различия, связанные с религией. Однако
реализация этого нового принципа достаточно трудна, и сам Верховный суд
установил, что в сфере образования принцип должен осуществляться
постепенно'.
Принцип равенства перед законом, провозглашенный Конституцией, стал
объектом и других показательных решений Верховного суда. Он объявил,
например, антиконституционными законы штатов, предусматривавшие такую
разбивку их территории на избирательные округа, которая не обеспечивала
равного представительства избирателей в конгрессе. Другие решения имели
своим объектом некоторые законы, в которых суд усмотрел дискриминацию
женщин, а относительно недавно им были предприняты шаги к уравнению законных
и внебрачных детей как в отношении их правового статуса, так и в отношении
порядка их усыновления.
413. Жестокие и необычные наказания. Обратимся теперь к VIII поправке к
Конституции, запрещающей налагать жестокие и необычные наказания. В 1972
году Верховный суд США объявил неконституционным закон одного из штатов,
предусматривавший в качестве меры наказания смертную казнь. Печать разных
стран приветствовала это решение, толкуя его как отмену смертной казни.
Однако решение Верховного суда было принято большинством в один голос (5
против 4). Многие критиковали его, а подавляющее большинство избирательного
корпуса Калифорнии вскоре после решения Верховного суда высказалось за
сохранение смертной казни в штате. Учитывая такую реакцию, Верховный суд
пересмотрел вопрос и в 1976 году решением, принятым большинством (7 против
2), признал не противоречащими Конституции законы штатов Флорида, Джорджия,
Техас, предусматривающие в качестве меры наказания смертную казнь.
414. Толкование других законов. Гибкие методы, используемые для
толкования Конституции США, не были распространены на конституции штатов.
Правда, эти конституции не имели такого основополагающего политического
значения, как федеральная Конституция; они часто представляли собой только
конгломерат разнообразных положений, причину включения которых в Конституцию
трудно понять.
Уважение к федеральной Конституции, значительный масштаб писаных
федеральных законов, с которыми сталкиваются юристы США, казалось бы, могли
породить у них иное отношение к писаному закону, чем у юристов Англии. Но
этого не произошло. Что касается писаных законов (за исключением Конституции
США), все, что было сказано о толковании английских законов, можно сказать и
об американских законах. Как и в Англии, законы не интегрируются полностью в
право США, пока их значение не уточнено судебными решениями. Типична в этом
плане позиция Верховного суда США: он отказывается решать, соответствует ли
закон штата Конституции США, если суды этого штата не уточнили при
толковании действительного значения данного закона. Федеральные суды в
случаях, когда им приходится применять право штатов, также проявляют
нерешительность, если соответствующие законы не были истолкованы судами
данного штата.
Каноны толкования, соответствующие традиции, по-прежнему уважаются,
даже если конституции, кодексы и законы специально предлагали избегать их.
Провал движения за кодификацию в США во второй половине XIX века произошел
благодаря сопротивлению американских юристов.
415. Административное право. Употребляемые методы толкования привели в
США, как и в Англии, к развитию в рамках нового административного права
большого числа бюро, комиссий и административных судов. Однако этим не
хотели лишить каких-то функций обычные суды; стремились только, особенно в
экономической и социальной сферах, обеспечить применение новых законов в
новых, отвечающих их специфике формах, исключив обычные методы, применяемые
судами. Новое направление получило развитие и в плане федерального права, и
в праве отдельных штатов, но особенно широко -- в федеральном праве.
Современная доктрина считает, что в обществе появилась четвертая власть
-- административная, отличающаяся от трех традиционных властей. Как и
исполнительная, эта власть принадлежит в конечном счете президенту США. Но в
отличие от исполнительной власти она осуществляется в сотрудничестве и под
контролем ряда крупных комиссий, учрежденных конгрессом. Первой из таких
комиссий была Комиссия по торговле между штатами, учрежденная в 1887 году
для контроля над железными дорогами и регламентации в целом транспортного
сообщения между штатами. Число крупных административных комиссий с тех пор
возросло; можно назвать среди них Федеральную комиссию по торговле.
Национальное бюро трудовых отношений и т. п. Эти постоянные федеральные
органы управомочены составлять регламенты и разрешать споры. Американское
право во многих отношениях нельзя понять, не изучив работу этих комиссий,
которые можно рассматривать как воплощение развития принципов новой
"справедливости". Это новое право носит характер
полуадминистративный-полусудебный, как и прежнее право справедливости, но
оно выработано и применяется органами, функционирующими под контролем
традиционных судов.
416. Американские кодексы. В современных США число законов постоянно
растет. Как и в других странах, это потребовало принятия некоторых мер в
целях приведения в порядок законодательства и тем самым облегчения гражданам
и юристам ознакомления с ним. Существует ряд сборников, официальных и
частных, охватывающих федеральное законодательство или законодательство
штатов.
Как правило, выходящие под названием Revised Laws или Consolidated Laws
сборники иногда именуются также кодексами. Имеется, например, так называемый
Кодекс законов США (United States Code Annotated), представляющий собой
систематизированное собрание действующих федеральных законов. Не следует
заблуждаться в отношении этого названия. Все своды и сборники -- не кодексы
во французском смысле слова. Даже с технической стороны изложение вопросов в
алфавитном порядке достаточно отличает их от европейских кодексов. Но
главное, у них другая цель: классифицировать американские законы
(федеральные или отдельных штатов), оставляя в стороне общее право.
Кодификация наполеоновского типа, а не только систематическое изложение
действующих законодательных норм когда-то предполагались в США. Это дало
определенные результаты. Существуют гражданские кодексы в ряде американских
штатов: Калифорнии, Северной и Южной Дакоте, в Джорджии и Монтане. В 25
штатах имеются гражданско-процессуальные кодексы. Кроме того, в некоторых
штатах есть уголовно-процессуальные кодексы, а во всех штатах -- уголовные
кодексы. Но и здесь не место иллюзиям. Американские кодексы неидентичны
европейским. Их и толкуют иначе. В кодексах видят просто плод консолидации,
более или менее удачной, а не основу для выработки и развития нового права,
как в странах романо-германской правовой системы. Презюмируется, что
законодатель хотел воспроизвести в кодексе прежние нормы, созданные судебной
практикой. Закон не имеет смысла, пока он не истолкован судами. Судебные
решения, не ссылающиеся на судебные прецеденты, а просто применяющие законы,
носят исключительный характер.
Иное положение только в штате Луизиана, где сохраняется
романо-германская традиция. Штат Луизиана выделяется и своим отношением к
кодексам и самим фактом наличия таких кодексов; этот штат, поскольку речь
идет о гражданском праве, не является страной общего права.
417. Забота о единообразии американского права. Помимо проблем, которые
возникают во всех странах, рост количества законов выдвигает в США особую
проблему. Можно опасаться, что единообразие общего права будет нарушено
наличием разнообразных законов, которые появятся в различных штатах для
изменения имеющихся норм или их дополнения. Опасность, что законодательство
штатов нарушит единообразие американского права, не возникала в XIX веке,
когда чувство независимости штатов было очень сильно и когда реформы больше
касались процесса, чем материального права. Об этом стали думать лишь в XX
веке. Для преодоления такой опасности применяется два средства.
418. Единообразные законы штата. Первое средство состоит в том, что
штатам было предложено принять типовые единообразные законы в тех вопросах,
в которых практика признавала необходимом законодательное вмешательство. Это
работа была проведена Национальной конференцией представителей для
единообразных законов штата, и она проводилась с тех пор в течение 20 лет
этой организацией вместе с другим органом -- Американским институтом права.
Таким образом, был выработан в 1952 году проект Торгового кодекса,
содержащий 400 статей, который затем был пересмотрен в 1958 году и в 1962
году; созданы типовые кодексы по уголовному праву и уголовному процессу и по
доказательственному праву. Эти попытки позволили добиться важных результатов
в отношении, например, ценых бумаг и купли-продажи товаров. Однако прогресс
здесь очень сложен и замедлен. Трудно добиться принятия единообразного
закона; и ничто не гарантирует, с другой стороны, что единообразный закон
будет одинаково толковаться во всех штатах. Кроме того, трудно изменить в
случае необходимости и обстоятельной критики текст закона из страха нарушить
с трудом достигнутое единообразие. Не следует, очевидно, ждать слишком
многого от этого первого средства.
419. Развитие федерального права. Второе средство состоит во
вмешательстве конгресса США или федеральной администрации во все вопросы,
где необходимо единообразие права. Общие формулы, применяемые Конституцией
США так, как они толкуются Верховным судом, позволяют найти законное
основание для такого вмешательства во всех случаях, когда это нужно.
Значительные модификации имели целью расширить сферу применения федерального
права, хотя и без всяких формальных изменений Конституции. Именно таким
путем, расширяя компетенцию федеральных властей, и достигается необходимое
единообразие права, когда это оказывается особенно необходимым.
Часть четвертая ДРУГИЕ ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПРАВА
420. Важность вопроса. Романо-германская, социалистическая и
англосаксонская -- это, без сомнения, три главные правовые семьи
современного мира. Они охватывают всю Европу и всю Америку, почти все
мощные, экономически развитые государства. Велико влияние этих правовых
семей в Африке и Азии. Можно сказать, что нет ни одной страны, которая в той
или иной степени не восприняла бы принципы европейского права -- идет ли
речь о праве английском, романском или советском.
Однако правовые семьи, которые мы рассмотрели, очень тесно связаны с
развитием европейской цивилизации: они отражают образ мышления и жизни,
выражают идеи, содержат институты, сложившиеся в исторических и культурных
условиях Европы. Их принятие не было проблемой для Америки -- континента,
где они не столкнулись с соперничеством местной цивилизации. Здесь стояла
только одна проблема -- проблема приспособления права к другой
географической среде.
Совсем иное положение в Азии, Африке и на Индостантском полуострове. В
отличие от Америки европейское нашествие вторгалось здесь не в места
малонаселенные или такие, где население было готово согласиться с
европейским превосходством. В Азии, например, существовало очень
многочисленное население, а также типы цивилизации, которые нельзя было
считать менее развитыми, чем цивилизация Запада. Эти типы местной
цивилизации в большей части Африки и Азии были в свою очередь связаны с
религиозными верованиями, которые представляли серьезное препятствие для
рецепции права и юридических понятий Запада.
Как же происходил там этот конфликт, каким образом пытались и в какой
степени удалось синтезировать традиционные понятия и европейское право?
Задача четвертой части книги и состоит в том, чтобы рассказать об этом,
обратить внимание на проблемы, недостаточно изученные, но достойные
изучения. Прошли те времена, когда можно было считать, что лишь западный
образ мышления достоин внимания.
Следующие четыре раздела последовательно будут посвящены мусульманскому
праву, праву Индии, правовым системам Дальнего Востока, Африки и
Мадагаскара.
Необходимо подчеркнуть, что право этих регионов не составляет единой
семьи. Все они чужды друг другу. Поводом для объединения этих четырех
правовых систем в четвертой части книги послужило лишь то, что все они
основываются на концепциях, отличающихся от тех, которые доминируют в
западных странах. Главное, что нам хотелось показать при описании этих
систем,-- это то, что западный образ мышления не является ни господствующим,
ни бесспорным в современном мире.
Раздел первый МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО
421. Переплетение права и религии. Мусульманское право в отличие от
ранее рассматривавшихся правовых систем не является самостоятельной отраслью
науки. Оно лишь одна из сторон религии ислама. Эта религия содержит,
во-первых, теологию, которая устанавливает догмы и уточняет, во что
мусульманин должен верить; во-вторых, шар, то есть предписание верующим, что
они должны делать и чего не должны. Шар, или шариат, означает в переводе
"путь следования" и составляет то, что называют мусульманским правом. Это
право указывает мусульманину, как он должен в соответствии с религией вести
себя, не различая, однако, в принципе его обязательств по отношению к себе
подобным (гражданские обязательства, подаяния бедным) и по отношению к богу
(молитва, пост и т. д.). Таким образом, шариат основан на идее обязательств,
возложенных на человека, а не на правах, которые он может иметь. Санкцией за
невыполнение обязанностей, возлагаемых на верующего, является грех того, кто
их нарушает; поэтому мусульманское право уделяет не особенно много внимания
санкциям, устанавливаемым самими нормами. Той же причиной объясняется
применение мусульманского права только в отношениях между мусульманами;
религиозный принцип, на котором это право основывается, отпадает, когда одна
из сторон не является мусульманином.
В исламе господствует концепция теократического общества, в котором
государство имеет значение лишь как служитель установленной религии. Вместо
того чтобы просто провозгласить моральные принципы или догмы, с которыми
общество должно согласовывать свои правовые системы, мусульманские юристы и
теологи разработали, исходя из божественных откровений, целую систему очень
детализированного права, права идеального общества, которое установится в
один прекрасный день во всем мире и будет полностью подчинено религии
ислама. Тесно связанное с религией и с цивилизацией ислама, мусульманское
право может быть по-настоящему понято только тем, кто имеет хотя бы
минимальное общее представление об этой религии и об этой цивилизации. С
другой стороны, ни один исламист не может игнорировать мусульманское право.
Ислам по своей сущности, как и иудаизм,-- это религия закона. Мусульманское
право, по выражению Бергштрассера,-- это "квинтэссенция настоящего
мусульманского духа, наиболее ясное выражение мусульманской идеологии,
главное звено ислама".
422. Структура права. Наука мусульманского права, или, точнее,
доктринальное изложение мусульманских законов (фикх), имеет два раздела. Она
изучает "корни" и объясняет, каким образом, исходя из каких источников
возник комплекс правил, составляющих шариат, божественный закон. Кроме того,
она изучает "содержание", то есть решения, которые содержат нормы
материального мусульманского права. По всей структуре, по своим категориям и
понятиям мусульманское право весьма оригинально, по сравнению с
рассмотренными выше правовыми системами. Мы не будем, однако, подробно
изучать эти структурные различия, а ограничимся тем, что изложим
последовательно теорию источников мусульманского права. Затем мы увидим,
как, несмотря на внешний ригоризм, мусульманское право способно применяться
к условиям современного мира. После этого перейдем к краткому обзору
правовых систем различных современных мусульманских государств.
Глава I. НЕИЗМЕННАЯ ОСНОВА МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА
423. Различные источники права. Мусульманское право имеет четыре
источника права. Это прежде всего Коран -- священная книга ислама, затем
сунна, или традиции, связанные с посланцем бога, в-третьих, иджма или единое
соглашение мусульманского общества, и, наконец, в-четвертых, кийас, или
суждение по аналогии.
424. Коран и сунна. Основой мусульманского права, как и всей
мусульманской цивилизации, является священная книга ислама -- Коран,
состоящая из высказываний Аллаха последнему из его пророков и посланцев
Магомету. Коран -- бесспорно, первый источник мусульманского права. Это
столь бесспорно, что содержащиеся в нем положения юридического характера
явно недостаточны, для того чтобы регламентировать все отношения,
возникающие между мусульманами.
Сунна рассказывает о бытии и поведении пророка, примером которого
должны руководствоваться верующие. Сунна -- это сборник адатов, то есть
традиций, касающихся действий и высказываний Магомета, воспроизведенных
целым рядом посредников. Два крупных доктора ислама -- Эль-Бокхари и Мослем
-- в IX веке нашей эры проделали кропотливую работу, чтобы выявить
действительные высказывания пророка. Работа, проведенная ими и рядом других
авторов того же периода, создала солидную основу, хотя сегодня вызывает
сомнение, все ли из собранных ими адатов действительно относятся к Магомету.
425. Иджма. Третий источник мусульманского права -- иджма, составленная
по единодушному согласию докторов ислама. Ни Коран, ни сунна не могли дать
ответ на все вопросы. Чтобы восполнить проблемы в тех случаях, когда нет
ответа на какой-либо вопрос, а также объяснить некоторые видимые изъяны,
появилась и получила развитие догма непогрешимости и единства мусульманского
общества. "Мое общество,-- гласит один из адатов,-- никогда не примет
ошибочного решения". По другому адату, "то, что мусульмане считают
справедливым, справедливо в глазах Аллаха". Иджма, основанная на этих двух
положениях, позволила признать авторитет решений, которые не вытекали
непосредственно из Корана или сунны.
Для того чтобы норма права была допущена иджмой, необязательно, чтобы
масса верующих признала ее или чтобы эта норма соответствовала единому
чувству всех членов общества. Иджма не имеет ничего общего с "обычаем"
европейского права. Требуемое единство -- это единство компетентных лиц,
роль которых и состоит в установлении права,-- юрисконсультов ислама.
"Ученые -- наследники пророков"; единогласное мнение докторов права,
знатоков ислама, объединяющих традицию, обычай и практику, чтобы установить
таким путем норму, принцип или институт права, получает значение и силу
юридической истины.
426. Мусульманские толки (риты). Принцип единства, необходимый для
того, чтобы решение, принятое факихом, было признано нормой мусульманского
права, знает и исключения. "Различие мнений, царящее в моем обществе,--
говорит адат,-- это проявление милости божьей". Правило о единстве уживается
в исламе с некоторыми разногласиями, по правде говоря второстепенными по
сравнению со всем тем, что общепризнано. Внутри мусульманского сообщества
признается наличие разных путей (madhab), обычно называемых толками, каждый
из которых представляет определенную школу, по-своему толкующую
мусульманское право.
Эти толки сложились во втором веке хиджры. Одни их считают
ортодоксальными, другие -- еретическими, точно так же как и в христианской
религии некоторые правила, которые Рим считает католическими, иные считают
еретическими.
Существует четыре ортодоксальных толка, или "суннит": ханефитский толк
признан наибольшим числом верующих; он распространен в Турции, СССР,
Иордании, Сирии, Афганистане, Пакистане, Индии и Бангладеш. Малекитский толк
действует среди мусульманского населения Северной и Западной Африки.
Щафеитский толк господствует у курдов, в Малайзии, Индонезии и на восточном
побережье Африки, он распространен также и в Пакистане. Ханбалитский толк
преобладает в Аравии.
Основным среди несуннитских толков является шиитский, господствующий в
Иране и Ираке. Шииты отличаются от суннитов своей концепцией халифата,
которая связана с монархической традицией, существовавшей еще до образования
Персии. Кроме того, вахабитский толк действует в Саудовской Аравии,
зейдутский толк -- в Йемене, абадитский, или харигитский, толк-- в Джербе,
на восточном побережье Африки и в Занзибаре.
Разногласия, разделяющие эти толки, связаны с многочисленными деталями.
Что же касается принципов, то они сходны. Поэтому для верующего вполне
возможно в результате соответствующего акта перейти под действие другого
толка. Равным образом суверен может предписать судьям применять повсеместно
или же в отношении определенной категории дел иной рит, чем тот, которого
обычно придерживаются в стране. Так, в Египте правосудие руководствуется
ханефитским толком, хотя большинство населения исповедует малекитский толк.
427. Практические значения иджмы. Коран, сунна и иджма -- вот три
источника мусульманского права, но это источники разного плана. Коран и
сунна -- основные источники, и, исходя из содержащихся в них основных
положений, доктора ислама установили нормы шариата. Но на сегодня это только
исторические источники права:
судья не должен использовать непосредственно Коран и сунну, так как их
окончательное толкование дано в иджме. Только книги права, одобренные
иджмой, в наши дни должны использоваться для изучения мусульманского права.
"По удачному выражению Сноук-Юргроньи,-- пишет Эдуард Ламбер,-- иджма в
настоящее время представляет собой единственную догматическую основу
мусульманского права. Коран и сунна -- это только его исторические основы.
Современный судья ищет мотивы для решения не в Коране или сборниках
традиций, а в книгах, в которых изложены решения, освященные иджмой. Кади,
который попытался бы толковать своей собственной властью положения Корана
или хотел бы сам оценить возможную подлинность адатов, совершил бы такой же
противоречащий уважению ортодоксальности акт, как и верующий католик,
который хотел бы сам установить смысл церковных текстов, изданных в
подтверждение ее догм... Этот третий источник мусульманского права -- иджма
-- имеет исключительно большое практическое значение. Только будучи
записанными в иджму, нормы права независимо от их происхождения подлежат
применению".
428. Таклид. Однако так было не всегда. До IV века хиджры имели место
попытки истолковать источники божественного закона и уточнить предписания,
установленные им для мусульман. Однако мусульманское право мало чем обязано
этим попыткам. Оно основано на единой доктрине, развитие которой шло после
воцарения Аббасидов (750 год н. э.). Постепенно сокращались все возможности,
которые источники давали для их толкования, и в IV веке хиджры уже
отрицалась сама правомерность новых поисков. Это было связано с общим ходом
исламской истории, с политическим расколом ранее единого мусульманского
мира. Божественный закон стал окончательным. Долг мусульманина отныне --
следовать таклвду; он должен "признавать авторитет" докторов прежних
поколений; автономное толкование источников ему запрещалось. Таким образом,
веками одни и те же труды использовались для обучения мусульманскому праву.
Позднее авторы ничем не дополнили эту систему. Любое произведение доктрины
представляет собой толкование источников, считающихся классическими;
единственное, что позволялось,-- это собирать, сравнивать, освящать и
объяснять решения, предлагавшиеся великими юристами прошлого, не внося в их
доктрину никаких поправок, ничего нового. Как же могло быть иначе, если
мнения авторов основывались не на разуме (на это претендовали западные
авторы), а на откровении? Учитывая это обстоятельство, понятна неизменность
Мусульманского права; ее сохраняют как сунниты, так и шииты, хотя
теоретически у шиитов не признан таклид.
В конечном итоге фикх стал непререкаемой доктринальной системой,
основанной на авторитете источников, из которых она исходила. Мусульманское
право, зафиксированное догмой в Х веке нашей эры, неизменно; ислам не
признает права власти изменять его. Правители в мусульманских государствах
не имеют полномочий создавать право и законодательствовать; они могут только
издавать административные акты в пределах, допускаемых мусульманским правом,
и не нарушая его.
429. Рассуждения по аналогии. Как бы ни была богата казуистика,
разработанная докторами права, конечно, они не имели возможности
предусмотреть все, что могло возникнуть в конкретной жизни, но, поскольку
мусульманское право претендовало на то, чтобы быть полной системой, надо
было предусмотреть способ урегулирования в будущем и таких вопросов,
готового решения которых нельзя найти в книгах права.
Всеобщим согласием был признан законный характер суждения по аналогии
(кийас). Представляя собой простую форму умозаключения, оно было возведено
мусульманским обществом в ранг источника права. Некоторые секты, заботясь о
фундаментальности, отрицают этот способ. Однако такой отказ, как бы
категорически он ни звучал в теории, не влечет больших изменений в практике;
он приводит лишь к тому, что решение считают уже содержащимся, "скрытым" в
толкуемых текстах, тогда как другие считают это решение "выведенным по
аналогии".
Суждение по аналогии можно рассматривать лишь как способ толкования и
применения права. Мусульманское право основано на принципе авторитета.
Несмотря на то, что в виде суждения по аналогии был допущен рациональный
метод толкования, при помощи данного метода невозможно было создавать
основополагающие нормы абсолютного характера, которые можно было бы по их
природе сравнивать с нормами традиционных сборников, установленными в Х
веке. В этом -- отличие мусульманского юриста от юриста общего права,
который путем техники отличий создает новые нормы. Позиция и психология
мусульманского юриста также отличны и от позиции юристов романской системы.
"Мусульманский юрист привык,-- пишет Миллио,-- думать, что право состоит из
конкретных решений, выносимых изо дня в день с учетом нужд конкретного
момента, а не из общих принципов, выдвинутых а priori, из которых затем
выводят последствия каждой ситуации. Мусульманский юрист отказывается от
абстракции, от систематизации и от кодификации. Он будет избегать обобщений
и даже определений".
При помощи суждения по аналогии чаще всего можно, исходя из норм права,
найти решение, которое должно быть принято в данном частном случае. Нельзя
надеяться приспособить при помощи этого метода мусульманское право к нуждам
современного общества. Но эта задача и не занимала докторов ислама. "Право
не хочет быть отражением действительности; это скорее свет, который должен
вести верующих к религиозному идеалу, так как часто они не видят нужного
направления. Идея приспособления права к эволюции фактов совершенно чужда
этой системе".
430. Отказ от других источников. Таким образом, к рациональным способам
развития права ислам относится с большой подозрительностью и обычно их
осуждает. В частности, не допускается, чтобы личное мнение верующего могло
служить основой решения по мусульманскому праву; обоснования решения
ссылками на разум или справедливость также недостаточно, чтобы придать ему
необходимый авторитет, в силу того, что мусульманское право имеет основу не
рациональную, а религиозную и божественную.
Никогда не признавалась возможность избежать в некоторых случаях, во
имя публичного порядка или справедливости, применения какой-либо общей нормы
права, установленной фикхом. Не допускается также, чтобы решения права были
связаны с теми обстоятельствами, в которых они были приняты. Шафеиты или
ханефиты, однако, иногда применяют такой метод рассуждения.
431. Характеристика мусульманского права. Теория источников
мусульманского права, которую мы изложили, вызывает ряд соображений.
Тот факт, что наука мусульманского права сформировалась и
стабилизировалась в глубоком средневековье, объясняет некоторые черты этого
права: архаический характер ряда институтов, его казуистичность и отсутствие
систематизации.
Наиболее важно, однако, не это. Главное -- глубокая оригинальность
мусульманского права по самой его природе в сравнении с другими правовыми
системами вообще, и с каноническим правом в частности.
Основанное на Коране (книге откровений) мусульманское право следует
рассматривать как систему, совершенно независимую от всех других правовых
систем, не имеющих того же источника. Сходство с другими системами, которое
может наблюдаться в решениях по тому или иному вопросу, можно объяснить с
мусульманской ортодоксальной точки зрения только простым совпадением. Ни в
коем случае нельзя говорить о каких-то заимствованиях мусульманским правом
иностранных идей и положений'. Влияние мусульманского права на европейские
правовые системы столь незначительно, что им можно пренебречь.
432. Сравнение с каноническим правом. Мусульманское право, как и
каноническое,-- это право церкви, право общины верующих. Но этим сходство и
ограничивается; далее идут существенные различия между мусульманским правом
и правом каноническим. Мусульманское право, вплоть до мельчайших деталей,--
неотъемлемая часть религии ислама. Оно несет на себе характер откровений,
как и эта религия; следовательно, нет никакой власти в мире, которая могла
бы изменить мусульманское право. Тот, кто не подчиняется мусульманскому
праву, грешник, который подвергается наказанию на том свете; тот, кто
оспаривает решение мусульманского права,-- еретик, который изгоняется из
общества ислама. Наконец, общественная жизнь не создает для мусульманина
других норм, кроме норм религиозных, неотъемлемой частью которых является
мусульманское право. Всеми указанными чертами мусульманское право отличается
от канонического права христианских обществ.
Христианство распространилось первоначально в обществе, которое
находилось на высоком уровне цивилизации и где право пользовалось большим
уважением. Христианство провозгласило новые моральные догмы и принципы, но
его не интересовала организация общества. "Мое царство,-- сказал Христос,--
иной мир". Действительность гражданских законов нашла свое подтверждение в
Евангелии: "Отдайте кесарю кесарево". Церковь не только считала бесполезным
создание христианского права, которое заняло бы место римского права, она не
считала себя правомочной на это. Святые Павел и Августин не стремились
создать христианское право, уповая на милосердие, они предсказывали его
увядание и отмирание. Каноническое право не является законченной системой
права, предназначенной заменить собой римское право. Оно всегда было лишь
дополнением к римскому или иному светскому праву и стремилось регулировать
те вопросы (церковную организацию, правила причастия и исповеди и др.),
которые не охватывались светским правом. Кроме того, каноническое право ни в
коем случае не является правом откровений. Оно покоится на принципах,
установленных христианской верой и моралью, но оно -- плод труда человека, а
не божье слово. Нарушение норм канонического права